В статье приводится авторский взгляд на учебник “Право интеллектуальной собственности: художественная собственность”, опубликованный в 2019 году в ООО “Научно - издательский центр ИНФРА-М. Проводится краткий анализ рассмотренных в учебном издании тем. Делается вывод о выполнении учебником мотивационной, информационной и систематизирующей функций. В процессе рецензирования был сделан вывод о наличии в учебном пособии необходимого и качественного дидактического материала, корректно подобранных заданий для самоконтроля обучающихся, а также дополнительных элементов справочно-сопроводительного аппарата.
Данная статья рассматривает проблему латентной преступности как феномена, который мешает точному количественному анализу криминологической обстановки в силу сокрытия преступлений, которые в действительности имели место, но по ряду причин не были озвучены в суде. Латентная преступность - вид преступности, не учтенный при статистическом описании криминального дела, она отличается своими специфическими особенностями, которые следует учитывать при исследовании данного вида преступности в рамках общественного и уголовно-правового аспекта, принимая также во внимание степень угрозы данного правонарушения для социума, время совершения преступления, границы этого преступления, его направленность, ущерб, причиненный в результате совершения этого преступления и т. д. В статье рассматриваются различия между латентной и нераскрытой преступностью, приводятся основные причины латентной преступности и предлагаются меры по борьбе с ней, ведущие к дальнейшему ее сокращению.
В настоящей статье рассматривается право граждан на организацию и проведение публичных мероприятий, а также участие в них, как право относительное с учетом проблемных аспектов реализации субъектами исследуемой прерогативы. Актуальность выбранной тематики представлена необходимостью более глубокого теоретического изучения права на проведение публичных мероприятий ввиду формирования у отдельных категорий граждан ошибочного представления об абсолютности исследуемого права и ростом числа публичных акций, проводимых не в соответствии с нормами законодательства либо нарушающих общественный порядок. Цель исследования - выявление относительного характера права граждан на проведение публичных мероприятий. Для достижения указанной цели использовались общенаучные и частнонаучные методы: логический, системный методы, а также исторический и сравнительно-правовой методы. В исследовании выявлены такие проблемные аспекты, как отсутствие достаточного теоретического изучения абсолютных и относительных границ права граждан на публичные мероприятия. Основные выводы изложены в заключении.
Цель исследования - на основе анализа сложившейся системы партийных обязанностей выделить некоторые тенденции и этапы их трансформации, а также сопоставление спорных вопросов правового регулирования партийной деятельности с формирующейся правоприменительной практикой. В достижении отмеченной цели автором был задействован метод правовой герменевтики, позволивший проанализировать конструкцию норм о юридических обязанностях политических партий. Выводы: В результате автор выявил дефекты правового регулирования партийной деятельности. Исследованные юридические обязанности партийных организаций приобрели в российском законодательстве неустойчивый характер посредством дублирования и диссиметрии правового регулирования партийной деятельности. Конкретизация правовых норм, направленных на обеспечение исполнения обязанностей партий, демонстрируют противоречивую тенденцию по перераспределению административных полномочий. Подчинённость партийных отношений ведомственному регулированию выводится на законодательный уровень, что придаёт действующим нормам партийного права технико-юридический характер против логичного формулирования правовых гарантий. Столь подробное регулирование действий, предпринимаемых уполномоченными органами исполнительной власти, призвано сформулировать правовые гарантии для реализации политическими партиями подобных обязанностей. Однако это позволяет констатировать широкий диапазон административного и судебного усмотрения в использовании недостатков партийного законодательства, поскольку формирующаяся судебная практика в преодолении пробелов представляется неоднозначной.
Текстология как литературоведческая область знаний, тем не менее, может и должна использоваться учеными-юристами при анализе политико-правовых текстов. Актуально это особенно для истории политических и правовых учений, для которой текст является ключевым элементом системы. В статье подробно рассматриваются этапы текстологического анализа. (1) Исследование источников политико-правового текста (рукописи делятся на автографы (написаны авторской рукой) и списки (написаны другой рукой); автографы бывают либо черновики, либо беловики). (2) Установление подлинного политико-правового текста (процедура происходит в несколько этапов: реконструкция истории создания текста, поиск его основных источников; расположение всех вариантов произведения в хронологическом порядке с соответствующей мотивировкой его принятия; нахождение различных вариантов и редакций). (3) Утверждение конкретного авторства политико-правового произведения и датировка (существует несколько способов атрибуции: исследование различных документов, социологический и лингвостилистический анализ; способы определения датировки: палеографические (анализ бумаги и почерка автора), определение датировки по «датирующим признакам»). (4) Изучение генезиса политико-правового произведения (содержанием выявления истоков зарождения текста у автора будет реконструкция различных событий, связанных с произведением).
В настоящее время остро стоит проблема рецидивной преступности, что обусловлено социально-экономическими проблемами, с которыми сталкиваются лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Для преступлений, которые совершают рецидивисты, характерна повышенная общественная опасность, поскольку зачастую уровень подготовки к ним значительно выше, нежели к преступлениям, совершаемым лицами впервые. В этой связи наряду с поставленными перед органами уголовно-исполнительной системы целями наказания, не менее значимой является реализация функций, направленных на оказание помощи осужденным в ресоциализации и социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы. Большое значение в решении таких проблем играет ресоциализация и социальная адаптация осужденных, эффективная реализация которых способствует противодействию рецидивной преступности. В статье отмечается актуальность и значимость института пробации, регламентированного на законодательном уровне в феврале 2023 года, что представляется важным шагом на пути формирования эффективного механизма ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Цель исследования. В обществе непрерывно формируются потребности, связанные с осуществлением различного рода сделок, формированием системы непрерывного заработка и пассивных доходов, проявлением личностных качеств в сети Интернет. Технологии обусловливают процессы трансформации денежных отношений. Обмен товарами, работами и услугами все чаще происходит в виртуальном пространстве, что приводит к необходимости государственного реагирования на такие процессы и принятия им действующих правовых норм, внедрения разнообразных расчетных инструментов, формирования цифровой финансовой экосистемы. Любые инновации, сопровождаемые юридическим инструментарием, не могут проявляться в абсолютно свободной форме. Для эффективного управления государство вынуждено устанавливать различные рамки, в которых предполагается осуществление деятельности участниками тех или иных общественных отношений, включая финансовые отношения инновационного типа. В статье анализируются вопросы обращения цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Автор проводит сравнительный анализ понятий цифровой валюты и национальной цифровой валюты (в частности, цифрового рубля), делая вывод об их существенных различиях. Исследуются признаки цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Уделяется внимание изменениям в законодательстве, которые так или иначе связаны с цифровой валютой и цифровыми финансовыми активами. В статье также проводится исследование, посвященное вопросам пределов правового регулирования отношений, связанных с выпуском и обращением цифровой валюты, цифровых финансовых активов. Выводы. Автором отмечается, что разграничения в понятийном аппарате цифровых экономических отношений приобретают все большую ценность в формулировании положений законодательства. Вместе с тем, в работе подчеркивается: требуется установление четкого разграничения полномочий Банка России с органами государственной власти, реализующими программы по оптимизации цифровой инфраструктуры, внедрению новых инновационных элементов в социально-экономические отношения, а также правоохранительными органами, перед которыми стоит задача охраны общественных интересов и недопущении нелегального обращения цифровых валют и цифровых финансовых активов в корыстных целях противоправного характера.
В настоящий момент вопросу развития высокотехнологичных и инновационных малых и средних предприятий уделяется большое внимание со стороны Правительства Российской Федерации. Цель написания статьи состоит в формировании дефиниций высокотехнологичные, инновационные субъекты малого и среднего предпринимательства, так как невозможно предпринимать меры по поддержке и развитию указанных субъектов малого и среднего предпринимательства без выявления их отличительных черт. В действующих нормативных документах и программах не отражена специфика деятельности высокотехнологичных и инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства. В законодательстве определена лишь одна категория «малые инновационные предприятия». Таким образом, в государственной поддержке малого и среднего высокотехнологичного, инновационного предпринимательства отсутствует адресность. Была рассмотрена новая программа поддержки № 469 от 25.03.2022 о предоставлении льготных кредитов малым и средним предприятиям высокотехнологичных производств. Выводы, полученные в ходе исследования позволили сформировать понятия высокотехнологичные предприятия, инновационные субъекты малого и среднего предпринимательства.
В статье рассматриваются отдельные случаи и проблемы взыскания имущества и других активов лиц, ранее контролирующих деятельность кредитных организаций (банков) и привлеченных к ответственности за убытки, причиненные банкам по их вине. Особое внимание уделено анализу существующих механизмов взыскания имущества, находящегося за рубежом, включая поиск такого имущества, направление судебных запросов и исполнение судебных решений в других государствах. Кроме того, рассмотрены проблемы взаимодействия по теме с так называемыми «недружественными государствами» в обстановке международных санкций и ограничений.
Предметом настоящего исследования стали нормы российского финансового законодательства и научные источники, содержащие в себе сведения позволяющие определить формы и направления поведенческого надзора Банка России, в частности, по защите прав потребителей финансовых услуг. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при осуществлении банковского надзора и поведенческого надзора Центрального Банка Российской Федерации. Автор подробно рассматривает формы поведенческого надзора Центрального Банка Российской Федерации, а также анализирует одно из направлений их реализации это защита прав потребителей финансовых услуг. Особое внимание уделяется, формам поведенческого надзора и как они реализуются по направлению защиты прав потребителей финансовых услуг. Основные выводы проведенного исследования - это установление из совокупности доктринальных взглядов и эмпирического опыта классификации форм и направлений поведенческого надзора Банка России. Новизна исследования заключается в том, что ранее до автора тема форм и направлений поведенческого надзора Банка России конкретно не рассматривалась. Автор предпринимает попытку определить классификацию форм и направлений явления, заявленного в теме статьи.
В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования личностных характеристик лиц, совершивших преступления в сфере оборота недвижимости и лиц, совершивших преступления общеуголовной направленности, в сфере экономической деятельности и против государственной власти и интересов государственной службы, что позволило выявить существенные их различия. Интересным является тот факт, что личностные характеристики обозначенных преступников имеют различия не только в уровне воспитания, образования, интеллекта, должностного положения, но разнится и преступная мотивация совершения преступлений. В ходе исследования приведены личностные характеристики обозначенных групп преступников в сравнении и представлен анализ, результаты которого могут быть полезны для прогнозирования дальнейшего поведения лиц, склонных к совершению преступлений, и применения мер индивидуальной профилактики к лицам, совершившим преступления. Цель исследования: провести сравнительно-правовой анализ лиц, совершивших преступления в сфере оборота недвижимости и лиц, совершивших преступления общеуголовной направленности, в сфере экономической деятельности и против государственной власти и интересов государственной службы. Методологической основой работы являются сравнительно-правовой подход, который позволил провести сравнительный анализ социально-криминологических характеристик лиц, совершивших преступления общеуголовной направленности и лиц, совершивших преступления в сфере оборота недвижимости, аналитический метод, с помощью которого исследованы сравниваемые характеристики личности и выделены отличительные особенности, статический метод, предоставивший возможность исследовать статистические показатели: сопоставить возраст преступников, гендерное соотношение, социальное положение и т. д., методы синтеза и экстраполяции, позволившие сопоставить особенности личности и др.
Актуальность темы исследования. Ввиду смены идеологической парадигмы в постсоветский период вопросы методологии теории и истории права обрели новое звучание, вовлекая исследователей в многочисленные дискуссии. В то же время, правовой позитивизм, признавая в качестве правовых только нормы позитивного права, напрямую увязывая последнее с институтом государства, до сих пор доминирует в отечественной юридической науке. Приходится констатировать, что позитивизм фактически игнорирует сложный фундамент под институтом права, который возникает словно из небытия. Методология изучения генезиса права за границами позитивистской парадигмы в отечественном правоведении является не самым сильным козырем. В силу этого автор обращает читателя к творчеству итальянского философа, антифашиста, ученого, юриста Бруно Леони (1913-1967), оказавшего значительное влияние на развитие философских и юридических взглядов XX столетия. Основывая и развивая свою концепцию правопонимания на постулатах римского права, взглядах представителей различных поколений австрийской школы экономической теории, Бруно Леони осуществил одну из самых обоснованных и удачных попыток противостоять доминированию в европейской правовой мысли нормативизма Г. Кельзена. Цель написания исследовательской работы заключается в авторском осмыслении творческого наследия Бруно Леони, определении места его научных идей в юридическом мировоззрении XX века, обращении внимания на продуктивные основы его методологии в изучении права. Основным методом, используемым при написании работы, является диалектический метод познания окружающей действительности. Кроме того, при написании работы автором использовался ряд общих и специальных методов научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридические и другие методы научного познания. Выводы, полученные в ходе исследования, позволяют утверждать, что интерес к творческому наследию Бруно Леони будет способствовать дальнейшему осмыслению и развитию научных идей в области юриспруденции, философии и экономики.